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知识产权法定主义是指知识产权的种类、权利以及诸如获得权利的要件及保护期限等关键内容必须由法律统一确定,除立法者在法律中特别授权外,任何人不得在法律之外创设知识产权。
对知识产权法定主义最有力的支持是,迄今为止包括普通法系在内的各国均制定成文法保护知识产权。先有法律,后有知识产权,这是知识产权制度发展一个很重要的趋势。由于历史的原因,也曾出现过由普通法版权的类似现象,但随着知识产权制度的完善,
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2003年12月2日,修订后的《中华人民共和国知识产权海关保护条例》(以下简称“新条例”)公布,并将于2004年3月1日起施行。现行条例是1995年7月5日由国务院公布,同年10月1日开始施行的。经过7年多的实践检验,证明条例的出台对健全我国的知识产权法律保护体系,维护国家的对外贸易秩序、鼓励公平竞争、保护知识产权权利人的合法权益发挥了十分重要的作用。自条例实施以来,全国海关共在进出境环节采取知识
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仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为(以下简称“仿冒行为”)、假冒他人注册商标行为(以下简称“假冒行为”)、制造、推销假冒他人产品的产地、厂名或者代号的商品(以下简称“冒牌商品”),扰乱社会主义市场秩序,损害经营者特别是广大消费者的合法权益,败坏我国商品在国际市场的信誉,也愈来愈成为我国工商行政管理机关公平交易执法的重点和热点。仿冒、假冒、冒牌之中,首推仿冒行为普遍、猖獗,从基层执法
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随着各国历史的发展,知识产权越来越反映出自身的一些特点。知识产权具有无形性、专有性、地域性、时间性、可复制性的特点。无形性这一特点,使得知识产权权利人有可能“货许三家”或“一女两嫁”,一项专利权的所有人,则有可能把他的专利权同时卖给两个分别独立的买主。 “无形”这一特点,给知识产权保护、知识产权侵权认定带来了许多复杂的问题。这也正是目前我国不少个人与企业侵害他人知识产权而不知为侵权的主要原因。
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“无救济即无权利”,知识产权作为私权的一种,其权利的最终救济手段如同其他民事权利一样在于司法救济,即以诉讼方式对权利的归属、侵害等纠纷提供最终裁决,而诉讼的前提就是原告诉权的具备,即原告诉讼主体资格的确定。
由于知识产权的无形性使得权利人难以以占有的方式来证明自己权利存在和所有的状态,体现的诉讼中,原告主张权利时往往需要首先证明权利的存在——具备知识产权成立的要件,同时还需要证明该权利属于自
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知识产权是无形的,需要通过一定的载体才能表现出来,才能为人们所认识和利用。但同时,权利人的智力成果又以知识产品的方式公之于众,具有了公共物品的特性,而知识产权侵权行为隐蔽性强、证据容易灭失,尤其是网络环境中证据的易逝性使得知识产权诉讼证据的收集与证明比之传统民事案件困难得多,再加上当事人取证本身证明效力的局限性,公证取证便成为了颇受知识产权诉讼当事人青睐的取证方式。
一、公证证据在知识产权诉
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侵犯知识产权的民事责任是一个涵盖多种救济手段的法律制度体系,而损害赔偿则无疑是其中的主要责任形式。但在知识产权侵权诉讼中,赔偿数额的提出与确定却一直是司法实践中的一大难题。由于市场因素的多元性、侵权证据的隐蔽性等原因,导致权利人对因侵权行为所致的损害在举证和证明方面都存在较大的困难,因而法院在案件审理中往往更多地运用自由裁量权,这些都导致了赔偿额计算的不确定性,诉讼中也常常出现权利人“漫天开价,就
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三、行政程序与诉讼程序对证据的要求存在不同之处及如何衔接
这个问题现在较为突出地表现在域外证据及外文证据上,但实际上还不限于此。最高人民法院关于行政证据若干问题的规定第二章规定了提供证据的要求,其中包括了提交书证、物证、视听资料、证人证言、鉴定结论、现场笔录的要求,提交域外证据、外文书证或外国视听资料的要求,提交涉及秘密的证据的要求。
上述对证据的要求与专利行政程序中对证据的要求均可能
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专利行政诉讼案件成规模地受理及审理以来,出现了大批引起争论的问题。虽然我国不是判例法国家,但行政终局决定取消后,法院在此类案件中所采的观点将对今后专利代理的代理行为及国家知识产权局专利复审委员会的决定所采的观点产生影响,因此法院方面更应慎重对待。法院在审理此类案件时,无疑应当适用我国专利法及其实施细则、行政诉讼法及司法解释,并参照《审查指南》,但在实践中也存在大量的如何就此类案件中的具体问题适用或
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专利管理机关可以处理哪些专利纠纷?
专利管理机关是国务院各部委和地方人民政府根据《中华人民共和国专利法》的规定,在本部门、本地区设立的管理专利工作的行政部门。根据专利法和其实施细则的规定,专利管理机关可以处理的专利纠纷有:专利侵权纠纷;有关发明专利申请公布后,专利权授予前,他人实施发明的费用纠纷;专利申请权和专利权归属纠纷;关于对职务发明人奖励和报酬的纠纷。专利管理机关对上述纠纷所作出的处理
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所谓违法专利申请是指违反专利法第五条的专利申请。专利法第五条规定:“对违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造,不授予专利权。”为了便于在实践中应用,审查指南针对违反国家法律、违反社会公德和妨害公共利益三个方面分别做了进一步的规定。但当一项申请的内容同时涉及到该审查指南规定的多个方面时,由于不能简单地判断其适用于其中的某一项规定,申请人和审查员往往对认定该申请是否应当适用专利法第五条存在争
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由于我国专利法实施时间较短,一些企业或单位对专利法以及专利制度的认识比较淡薄,有意或无意对某个或某些专利构成侵权,专利侵权纠纷日益增多,在这种情况下,被控侵权方应冷静分析,根据客观情况的不同,依据法律提出不同的抗辩理由。
专利侵权的构成条件
专利法第十一条第一款规定:发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的
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鉴于我国药品注册管理办法明确规定保护与注册药品有关专利与未披露信息,现今药品注册工作,应该首先全面地检索专利,包括查询相关专利的法律状态,其次分析检索的专利,其可能出现的哪几类情况,这些情况分别会产生什么问题,以及如何避免、防止不利后果的发生,最终采取措施尽可能地将不利因素转变为有利因素。
全面检索是注册的前提
注册工作的第一步,是要明确在欲申报药品注册的相关领域,别人有没有专利,即进行专
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如今,我国民众对知识产权的保护意识日渐增强,一个非常突出的表现是国内专利申请案的数量不断增加。笔者在从事发明专利审查工作中,就处理过一些国内的发明专利申请案。在此期间,发现这些申请案的申请文件中存在着一些比较显著的共同问题。这里,笔者将试就这些问题进行总结并加以粗略分析。
一、公开不充分
这是在国内发明专利申请案中经常遇到的问题,其主要表现形式有以下两种。
1.由于缺少解决技术问
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作为高新技术企业,培养和发展企业的核心竞争力是企业经营、管理战略的关键。而核心竞争力的形成过程就是将企业的内部资源、知识、技术进行积累、整合和发挥的过程。
实施并运用好专利战略,是高新技术企业生存、发展和创新的关键。具体应实施好以下战略:
信息、资源战略
专利文献由于具有内容新颖、报道迅速、广泛、连续、详尽的特点,具有重要的信息交流和信息传递的作用。可作为重要的技术、经济情报来源而加
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从表面上看,“发明”和“实用新型”专利申请的准备工作就是撰写申请文件,所需知识似乎主要是关于文件撰写的规范。其实,专利申请是提出专利保护范围并请求保护,因而其准备工作的核心是保护范围策划。
一、保护范围策划的概念及内容
专利权的保护范围以权利要求书的内容为准。因此,保护范围策划也可称为权利要求策划,其工作内容主要是确定整个权利要求书的基本内容及结构,包括确定发明的主题、权利要求书中记载
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企业专利战略的基础是技术创新,技术创新最终要突破一个关键环节——技术的商业化和产业化,这是技术创新的根本目的。而将技术与产品联系起来的关键环节就在于产品设计。
在一个企业中,产品设计是联系技术、专利与产品的桥梁,而专利战略则对包括产品设计在内的多个部门的整体进行管理和规划。要使产品设计更有效力,专利战略更有目的性和前瞻性,必须使两者密切配合,以达到相互促进的良性互动关系。
以日本为例,
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企业专利战略的制定与实施,基本上是围绕着本企业的新产品、新技术应如何去面对市场而进行的。目前不论是国际、还是国内,制定企业专利战略或策略通常采用三种方法,一种是专家问答法,一种是数理统计法,另一种是市场调研法。
专家问答法是一种古老而有效的方法,它根据专利战略研究客体的需要,提出多个疑问,请多个专家背对背回答,再将多个专家的答案进行概率统计,进而将概率统计的结果作为制定专利战略的重要依据。专
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就专利侵权责任而言,在我国民法通则这一带有民法总则性质的法律中,并没有将其列为特殊侵权责任。可是,专利制度是在传统民法理论相当完备、成熟之后才开始出现,进而被人们研究的。在侵权责任制度中,专利侵权无论是从侵犯对象还是从侵害人主观状态都迥异于传统侵权责任中的条件。本文试图以专利侵权责任的责任形式为线索,从专利侵权责任的构成要件入手来探讨专利侵权责任,初步分析专利侵权责任与一般侵权责任的不同之处。
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由于专利权本质上是一种市场垄断权利,因此与公共利益的平衡一直是专利法调整的重点对象。
专利权的行使不仅受到专利法的直接限制,也受到其他法律例如民法和竞争法的限制。民法的基本原则要求专利权的行使必须适当,不得违反诚信和公序良俗。竞争法从另一个层面对专利权的垄断影响进行了限制,要求专利权的行使不得损害竞争秩序。《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS)协议第40条明确指出,知识产权方面限制竞争的
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